Депонирование денежных средств нотариусом

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Депонирование денежных средств нотариусом». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Согласно действующему законодательству наследование по закону происходит при отсутствии завещания. Имущество умершего лица, движимое и недвижимое, денежные средства, имущественные права переходят к его ближайшим родственникам и членам семьи согласно очередности, установленной законом.

Комментарии к ст. 1172 ГК РФ

Согласно пункту 1 комментируемой статьи для охраны наследства необходимо его описать. Опись производится в присутствии двух свидетелей.

Нотариус при применении мер по охране наследственного имущества производит опись наследного имущества в присутствии двух понятых, и по желанию при описи наследственного имущества могут присутствовать заинтересованные лица — наследники, отказополучатели, кредиторы, представители налоговых органов.

Исполнитель завещания, наследники, органы опеки и попечительства при описи наследственного имущества вправе сделать заявление нотариусу о проведении оценки наследства. Оценка имущества должна быть проведена по соглашению сторон. Если присутствующие при оценке лица не пришли к соглашению по оценочной стоимости, то оценка производится независимым оценщиком за счет лица, заявившего об оценке имущества, с последующим распределением расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

Денежные средства вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, ценные бумаги, не требующие управления, передаются банку по договору хранения, с предоставлением нотариусу сохранного документа.

В случае вхождения в наследственное имущество оружия нотариус уведомляет органы внутренних дел об этом.

В случае если наследование осуществляется по завещанию, в котором указан его исполнитель, то все необходимые меры по охране наследства совершает исполнитель завещания по правилам комментируемой статьи.

Сроки и порядок отказа от наследства в Казахстане

Умерший родственник оставил вам старенький автомобиль и 200 000 тенге в пенсионном фонде и долги по банковским кредитам? Даже если вы продадите полученное имущество, вырученные деньги не покроют имеющийся у умершего долг. В таком случае вы можете отказаться от наследства.

Или родственники договорились о разделе полученного имущества и в целях экономии денег и времени оформляют всё имущество на имя одного из наследников. В таком случае можно составить отказ от причитающегося им наследства.

Для отказа наследнику нужно в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением.

Если 6-ти месячный срок по какой-либо причине пропущен, его придётся восстанавливать через суд и тут всё будет на так легко как с восстановлением срока на принятие. Дело в том, что вне зависимости обстоятельств, суд может продлить срок отказа от наследства максимум на 2 месяца.

В соответствии с ГК РК, наследуемое имущество и права могут быть разделены между принявшими их наследниками в соответствии с причитающимися им долями, когда каждому принадлежит часть, равная его доле.

Имущество может быть разделено между наследниками по взаимному соглашению, например, одному достанется жилой дом в Атырау, второму – квартира в Алматы.

Соглашение о разделе – это самый быстрый, экономически выгодный и правильный вариант раздела унаследованного.

Если соглашение не будет достигнуто, наследство может быть поделено между наследниками по иску любого из них через суд. Тогда каждому из участников процесса придётся тратиться на судебные издержки, оплату услуг юристов и адвокатов, оценок и экспертиз.

С 1999 г. наши юристы участвуют в судах по наследственным спорам и за это время наработали огромную практику разделов.

ВОПРОС ЮРИСТУ ПО НАСЛЕДСТВЕННОМУ ДЕЛУ

Роль нотариата в оформлении наследственных прав

Нотариат в соответствии с Конституцией РФ и российским законодательством призван обеспечивать защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц путем совершения предусмотренных нормативно-правовыми актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. Указанные действия совершаются специально уполномоченными лицами — нотариусами — не только в отношении российских граждан и организаций, но и в отношении граждан и организаций иностранных государств, а также лиц без гражданства.

Необходимо также отметить, что отдельные нотариальные действия могут совершаться главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, а на территории других государств — должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации.

Таким образом, нотариат — это система государственных органов и должностных лиц, на которых российским законодательством возложена обязанность по совершению нотариальных действий от имени Российской Федерации, направленных на юридическое закрепление бесспорных гражданских прав и фактов, удостоверяемых в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов обратившихся физических и юридических лиц.

Нотариальная деятельность отличается особым характером своих функций и неразрывно связана с правоустанавливающей, удостоверительной, охранительной и юрисдикционной деятельностью. Суть деятельности органов нотариата состоит в обеспечении реальности приобретаемых прав и закреплении их в установленной юридической форме. Руководствуясь в своей деятельности принципом законности, нотариальные органы требуют его соблюдения от всех заинтересованных лиц, обратившихся за совершением нотариального действия.

Деятельность нотариата имеет своим предметом только бесспорные дела в отличие от деятельности суда, предметом которой по преимуществу являются споры о материальном, в частности гражданском, праве. Так, если по поводу имущества, оставшегося после умершего, возникает спор между наследниками, то он подлежит разрешению в суде, причем суд не связан свидетельством нотариального органа о наследственных правах сторон спора на наследственное имущество.

Важнейшей публичной функцией нотариуса является оформление и удостоверение от имени государства наследственных прав граждан. В исключительных случаях законодательством предусмотрено, что оформлять наследственные права может ограниченный круг должностных лиц, например консульских учреждений. Это особенно показательно, потому что наследственное право является одной из наиболее сложных отраслей законодательства и правоприменительной практики. Любой юрист прекрасно осознает степень ответственности при разрешении такого рода правовых вопросов, возникающих в процессе регулирования наследственных правоотношений.

В настоящее время они еще более усложнились в связи с расширением гражданского оборота, и в первую очередь объектов частной собственности граждан. Практика ведения наследственных дел зачастую впервые сталкивается с наследованием отдельных видов имущественных и некоторых неимущественных прав. На примере ведения наследственных дел наглядно проявляется роль нотариуса в обеспечении равных правовых условий для всех участников нотариального производства и соблюдении закона в отношении всех лиц, в том числе и не обратившихся к нему. Ведение наследственного дела независимым и беспристрастным нотариусом обеспечивает учет интересов всех наследников и создает равные условия получения наследства в соответствии с волей наследодателя или законом.

Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, лично представленные ими нотариусу. Последнее говорит о том, что удостоверение завещаний через представителей не допускается. При удостоверении завещаний от завещателей не требуется представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое имущество. Нотариус в случае получения уведомления об отмене завещания, а равно получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, делает об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у нотариуса, и в реестре регистрации нотариальных действий. Уведомление об отмене завещания должно быть нотариально удостоверено.

При открытии наследства нотариус обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Он может также произвести вызов наследников через средства массовой информации.

Принятие наследства или отказ от него производятся у нотариуса по месту открытия наследства. Само заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть в письменной форме. Там же принимаются претензии от кредиторов наследодателя. Претензии должны быть предъявлены в письменной форме.

Нотариус по месту открытия наследства по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей.

Читайте также:  Водителей такси и грузовиков будут штрафовать за парковку во дворах

При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства.

По заявлению заинтересованных лиц должна быть (по соглашению между наследниками) произведена оценка наследственного имущества. При отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору в соответствии со ст. 921 ГК РФ. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об этом органы внутренних дел. Входящее в состав наследства и не указанное выше имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам — другому лицу по усмотрению нотариуса.

В поселении, где нет нотариуса, опись наследственного имущества и передачу его на хранение осуществляет глава местной администрации поселения, специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения, наделенные правом совершать нотариальные действия.

В том случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем- либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.

Когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания. Однако имеются и определенные проблемы при производстве опенки имущества (например, при наследовании предприятия применяются нормы, которые регулируют сделки по продаже предприятия). Проблемы связаны с тем, что предприятие нуждается в точном определении на основе полной инвентаризации его стоимости.

Для этого необходимо составить:

  • акт инвентаризации;
  • бухгалтерский баланс;
  • заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия;
  • перечень всех обязательств, стоящих перед предприятием.

В этом случае оценка наследственного имущества не может быть произведена по соглашению между наследниками, а опись предприятия не сможет провести нотариус, как указано в ст. 1172 ГК РФ.

В случае, если наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу, а если в этом поселении нет нотариуса, то главе местной администрации поселения, должностному лицу местного самоуправления поселения, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им.

Вышеуказанные лица, принявшие меры к охране наследственного имущества, сообщают нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии указанных мер. Также в целях охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или другим лицам. Если в составе наследства имеется имущество, требующее управления, а также в случае предъявления иска кредиторами наследователя до принятия наследства наследниками он назначает хранителя наследственного имущества.

В поселении, где нет государственной нотариальной конторы, глава местной администрации поселения или специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения назначает в указанных случаях над наследственным имуществом опекуна. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято, — до истечения срока для принятия наследства.

Лицо, которому передано на хранение наследственное имущество, предупреждается об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки.

Также данные лица вправе получить от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества. Помимо вознаграждения указанным лицам возмещаются необходимые расходы по хранению и управлению наследственным имуществом, за вычетом фактически полученной выгоды от использования этого имущества.

Нотариус по месту открытия наследства обязан предварительно уведомить наследников о прекращении мер к охране наследственного имущества, а если имущество по праву наследования переходит к государству, субъекту РФ или к местному самоуправлению — соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления. Он также до принятия наследства наследниками, а если оно не принято, то до выдачи государству, субъекту РФ, муниципальному образованию свидетельства о праве на наследство, дает распоряжение об оплате за счет наследственного имущества следующих расходов:

  1. на уход за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на обустройство места захоронения;
  2. на охрану наследственного имущества и на управление им, а также на публикацию сообщения о вызове наследников.

По письменному заявлению наследников нотариус по месту открытия наследства выдает свидетельство о праве на наследство. Выдача свидетельства о праве на наследство производится в сроки, установленные ст. 1163 ГК РФ.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, принявшим наследство, в соответствии со ст. 1162 и 1163 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в свидетельство о праве на наследство с согласия всех других наследников, принявших наследство. Это согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство. Оно выдается всем наследникам вместе или каждому в отдельности в зависимости от их желания.

Нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника органам опеки и попечительства по месту жительства наследника, для охраны его имущественных интересов. При переходе имущества по праву наследования к государству, субъекту РФ, муниципальному образованию свидетельство о праве на наследство выдается соответствующему государственному органу или органу местного самоуправления.

Комментарий к ст. 1172 ГК РФ

1. Важнейшим элементом мер, направленных на охрану наследства, является опись наследственного имущества.

Опись наследственного имущества производится с обязательным присутствием не менее двух свидетелей, к которым предъявляются те же требования, что и к лицам, выступающим в качестве свидетелей при составлении завещаний (см. комментарий к п. 2 ст. 1124 ГК). В частности, не могут быть свидетелями:

нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

неграмотные;

граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

Их кандидатуры могут быть предложены наследниками, исполнителем завещания (если таковой назначен) и в соответствующих случаях органом опеки и попечительства. При отсутствии предложений от названных лиц по кандидатурам свидетелей решать вопрос о выборе свидетелей будет нотариус.

При описи могут также присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства.

При этом только для наследников данное право может быть реализовано в зависимости от собственного желания. Для исполнителя завещания и представителей органа опеки и попечительства присутствие при производстве описи имущества одновременно является и их обязанностью. У первого — в силу его полномочий по принятию мер по охране наследства самостоятельно либо по согласованию с нотариусом (пп. 2 п. 2 ст. 1135 и п. 2 ст. 1171). У вторых — в силу возложенных законом на орган опеки и попечительства обязанностей по защите прав несовершеннолетних и иных лиц, над которыми установлены опека или попечительство (ст. 37 ГК).

Закон не ограничивает количество представителей органа опеки и попечительства, которые могут присутствовать при производстве описи имущества. Их число может варьироваться по усмотрению самого органа опеки и попечительства в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Читайте также:  Трудоустройство при наличии судимости?

Оценка наследственного имущества не является обязательной составной частью акта описи. Однако по заявлению исполнителя завещания, наследников и в соответствующих случаях представителей органа опеки и попечительства, она должна быть произведена по соглашению между наследниками.

В п. 26 Приказа Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» отмечено, что при принятии мер к охране наследственного имущества производится опись наследственного имущества при участии заинтересованных лиц, пожелавших принять участие в описи.

В акте описи указываются:

1) фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись, дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы;

2) дата поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества;

3) дата производства описи, сведения о лицах, участвующих в описи, в соответствии с п. 2 настоящих Методических рекомендаций;

4) фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя, время его смерти и место нахождения описываемого имущества;

5) было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли пломба или печать;

6) подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества.

На каждой странице акта описи подводится итог количества описанных вещей (предметов), по окончании описи — общий итог количества вещей (предметов).

В акт описи включается все имущество, находящееся в квартире умершего, в том числе личные вещи наследодателя. Заявления соседей и других лиц о принадлежности им отдельных вещей также заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи.

Нотариус сам не должен проявлять инициативу в проведении оценки наследуемого имущества. Однако этого могут потребовать исполнитель завещания, наследники или представители органа опеки и попечительства.

Оценка наследуемого имущества при проведении описи производится за счет инициатора ее проведения с последующим отнесением расходов на наследников пропорционально доле в наследственной массе.

В соответствии с п. 26 Методических рекомендаций по совершению нотариальных действий нотариусами Российской Федерации в конце акта описи указываются сведения о лице, которому передано на хранение описанное имущество, и делается отметка о предупреждении его об ответственности согласно законодательству, в том числе по ст. 312 Уголовного кодекса Российской Федерации. О предупреждении об ответственности лицо расписывается в акте.

2. В п. 2 комментируемой статьи говорится об особых мерах охраны в отношении таких видов имущества, как наличные деньги, валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги.

По общему правилу имущество из состава наследства, для которого не установлен особый порядок хранения (п. 2 и 3 ст. 1172 ГК РФ) и которое не требует управления им, передается нотариусом по договору хранения кому-либо из наследников, а при невозможности передачи его наследникам – другому лицу по усмотрению нотариуса, аналогичные правила установлены и на случай наследования по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, с тем, однако, отличием, что помимо передачи имущества по договору хранения наследнику или иному лицу исполнитель завещания может осуществлять хранение самостоятельно (п. 4 ст. 1172 ГК РФ).

Автор выделяет: нотариус, выступающий в качестве поклажедателя, вправе по своему усмотрению выбрать хранителя при невозможности передать имущество по договору хранения кому-либо из наследников.

Невозможность передачи имущества на хранение наследнику будет иметь место и в случае, когда никто из наследников на это не соглашается, поскольку к наследнику, как и к любому иному лицу, с которым нотариус (исполнитель завещания) заключает соответствующий договор, в полной мере относятся общие правила о свободе договора: участники гражданско-правовых отношений вправе самостоятельно решать, с кем и на каких условиях они хотят заключить договор (ст. 1, 421 ГК РФ).

Автор указывает, что в законе (абз. 1 п. 4 ст. 1172) прямо говорится о передаче наследственного имущества наследникам по договору хранения. Включение таких наследников в число лиц, с которыми нотариус или исполнитель завещания может заключить договор хранения, позволяет обеспечивать эффективное хранение, поскольку наследники, даже еще не принявшие наследство, имеют непосредственную заинтересованность в сохранении наследственного имущества.

Что такое депозит нотариуса?

Использование выражения «депозит» в ст. 327 ГК РФ восходит к латинскому deponere — класть, отдавать на хранение. Уже римляне различали depositum, т.е. обычную поклажу, и специальный институт depositio, под которым понималась применявшаяся при просрочке кредитора передача предмета долга на хранение в присутственное место . Понятно, что первоначально и depositum, и depositio были связаны с хранением вещей (хранителем — до истечения срока договора, депозитарием — до истребования кредитором либо иного разрешения проблемы). Но сегодня значительная часть оборота представлена сделками с бестелесными объектами. Поэтому используемое законодателем по традиции выражение «депозит» уже нельзя категорически связывать ни с хранением как таковым, ни с местом, где хранится переданное в депозит имущество .

Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. С. 105. Автор также ссылается на известное римскому праву депонирование предмета исполнения у самого должника (depositio privata).
Особое значение термину депозит придается в банковской среде. Исторически сложилось так, что банковские вклады называются депозитами. Этот термин широко используется в актах ЦБ РФ (см., например, Положение Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»). Игнорировать этот факт значило бы внести сумятицу в банковское законодательство. Поэтому законодатель, следуя традиции, использует понятия депозит и вклад в качестве синонимов (ст. 834 «Договор банковского вклада» ГК РФ). Соответственно, под депозитным счетом понимается счет, открываемый банком клиенту на основе заключенного с ним договора банковского вклада. Если же счет открывается на ином основании, на него не распространяется правовой режим вкладов (депозитов). В частности, счет, открываемый для зачисления денежных средств, переданных в депозит нотариуса, хотя и называется «депозитный счет нотариуса», подчиняется особым правилам (ср. гл. 5 и 6 Инструкции ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. N 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»).

В материальном праве понятие «депозит нотариуса» отсутствует, а сам термин употребляется в выражениях внесение в депозит нотариуса или передача в депозит нотариуса , описывающих в зависимости от контекста способ исполнения обязательства (например, ст. 327 ГК РФ), порядок распоряжения соответствующим имуществом (например, ст. 338 ГК РФ) и т.д.

Судьба имущества, внесенного в депозит

Судьба имущества , переданного в депозит, должна определяться в соответствии с решением вопроса о судьбе обязательства, исполняемого путем внесения долга в депозит . С момента прекращения этого обязательства нет оснований считать, что предмет долга по-прежнему принадлежит должнику. Иное дело, что вопрос о принадлежности имущества, как и о судьбе обязательства, может быть прояснен не в момент внесения, а позже. Но в этом случае, как и при определении момента прекращения обязательства, логично прибегнуть к конструкции приобретения с обратной силой (аналогично тому, как решен вопрос о приобретении наследства, — п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Важным следствием такого решения является вывод о том, что «депонирование происходит за счет и на риск кредитора» .

Очевидно, что проблема принадлежности имущества не затрагивает нотариуса, участвующего в отношениях исключительно в качестве должностного лица публичного права. Он не приобретает прав ни на имущество, внесенное в депозит, ни на доход, который может приносить это имущество. В частности, если по условиям договора банковского счета об открытии депозитного счета нотариуса на зачисленные на счет суммы начисляются проценты, нотариус не имеет права списывать их в свою пользу.
Так, С.В. Сарбаш, логически развивая свой подход к проблеме (ссылка на данный подход дана ранее: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 601) и обращаясь к аналогии с обременением предмета залога правами залогодержателя, предлагает считать депонированное имущество принадлежащим должнику, который, однако, может распорядиться им только под контролем кредитора или суда (Там же. С. 593).
Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999. С. 275. Автор делает этот вывод в связи с идеей о том, что депонирование есть поклажа в пользу третьего лица.

Читайте также:  Граждане, признанные инвалидами

Практика выявила новый аспект рассматриваемой проблемы. Одна из нотариальных палат получила жалобу должника на действия нотариуса, который расторг договор с пользующимся общественным доверием банком и поручил ему перевести сумму депозита в банк, финансовая стабильность которого вызывала обоснованные опасения. Какие меры защиты может использовать должник в подобной ситуации? Начнем с того, что за отсутствием ограничений депозитный счет нотариуса может быть открыт в любом банке. В соответствии с нормами ст. 859 ГК РФ нотариус как клиент банка имеет право в любое время расторгнуть договор банковского счета и дать банку указание о перечислении остатка денежных средств с закрытого счета на счет в другом банке. В силу ст. 5 Основ нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности и руководствуется законом. Описанные действия нотариуса не противоречат нормативным требованиям, и нотариальная палата не может обязать нотариуса «вернуться в хороший банк».

Сомнения должника оказались основательными, и в связи с банкротством банка внесенные в депозит нотариуса суммы безвозвратно погибли. Какие требования и к кому могут заявить кредитор или иные управомоченные на получение суммы долга лица? Если бы нотариус выступал как участник гражданско-правовых отношений, на него можно было бы возложить риск выбора контрагента и при доказанности недолжного выбора обязать к возмещению причиненных таким выбором убытков. Но нотариус, будучи лицом публичного права, действует в рамках предписанной компетенции и отвечает на указанных законом основаниях. В силу ст. 17 Основ «нотариус несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации, или неправомерного отказа в совершении нотариального действия, а также разглашения сведений о совершенных нотариальных действиях». Очевидно, что нарушение, за которое на нотариуса можно возложить имущественную ответственность, в описанном случае не допущено. Но даже если в законодательство о нотариате будут внесены соответствующие поправки, это не решит проблему с точки зрения общественного интереса. Снижение риска потери внесенных в депозит нотариуса сумм возможно только в том случае, если получение кредитными организациями права на ведение депозитных счетов нотариусов будет поставлено под контроль Банка России.

Рассмотрим три возможных варианта развития событий после внесения суммы долга в депозит.

Комментарий к статье 1172 ГК РФ

Согласно пункту 1 комментируемой статьи для охраны наследства необходимо его описать. Опись производится в присутствии двух свидетелей.

Нотариус при применении мер по охране наследственного имущества производит опись наследного имущества в присутствии двух понятых, и по желанию при описи наследственного имущества могут присутствовать заинтересованные лица — наследники, отказополучатели, кредиторы, представители налоговых органов.

Исполнитель завещания, наследники, органы опеки и попечительства при описи наследственного имущества вправе сделать заявление нотариусу о проведении оценки наследства. Оценка имущества должна быть проведена по соглашению сторон. Если присутствующие при оценке лица не пришли к соглашению по оценочной стоимости, то оценка производится независимым оценщиком за счет лица, заявившего об оценке имущества, с последующим распределением расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

Денежные средства вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, ценные бумаги, не требующие управления, передаются банку по договору хранения, с предоставлением нотариусу сохранного документа.

В случае вхождения в наследственное имущество оружия нотариус уведомляет органы внутренних дел об этом.

В случае если наследование осуществляется по завещанию, в котором указан его исполнитель, то все необходимые меры по охране наследства совершает исполнитель завещания по правилам комментируемой статьи.

Статья 1154 ГК РФ. Срок принятия наследства

  1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
    В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
  2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
  3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 1158 ГК РФ. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства

  1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).
    Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:
    от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
    от обязательной доли в наследстве (статья 1149);
    если наследнику подназначен наследник (статья 1121).
  2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается.
    Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.
  3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)

1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано — к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со статьей 1155 настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

3. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (статья 1149) не переходит к его наследникам.

Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства

1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

от обязательной доли в наследстве (статья 1149);

если наследнику подназначен наследник (статья 1121).

2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *